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商标版权专利有哪些类型

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商标版权专利有哪些类型

一、主要包括专利权、商标权、版权(著作权)、原产地名称(地理标志)、植物新品种、商业秘密等。二、专利是国家知识产权局专利局按照专利法规定,经受理、审查,对符合授权条件的发明创造成果,授予申请人在一定时间内享有的独占、使用、处分和收益的权利。三、它是一种财产权,是新产品、新技术依法独占现有市场、抢占潜在市场的有力武器。我国将专利氛围发明专利、实用新型专利、外观设计专利三种。扩展资料:(一)知识产权,也称其为“知识所属权”,指“权利人对其智力劳动所创作的成果享有的财产权利”,一般只在有限时间内有效。(二)各种智力创造比如发明、外观设计、文学和艺术作品,以及在商业中使用的标志、名称、图像,都可被认为是某一个人或组织所拥有的知识产权。(三)据斯坦福大学法学院的Mark Lemley教授,广泛使用该术语“知识产权”是一个在1967年世界知识产权组织成立后出现的。(四)识产权是关于人类在社会实践中创造的智力劳动成果的专有权利。(五)随着科技的发展,为了更好保护产权人的利益,知识产权制度应运而生并不断完善。如今侵犯专利权、著作权、商标权等侵犯知识产权的行为越来越多。参考资料:知识产权---百度百科

简单来讲,我们所熟知的商标权,专利权和著作权都属于知识产权的其中的一种。其中,著作权又细分为十几种权种。商标所有人被商标主管机关合法授予的权利,即为商标权,此权利是受法律保护的。由于商品的服务来源不同,比如文字图形三维标志,数字字母包括颜色,都是组成商标的一部分,所以要用商标来作为区别,对于商标的申请,也有要求和限制,凡是带有负面的,敌对的,对国家和政府,带有民族歧视的,以及在国际上出现一样的,这些都是不能够作为商标去注册的。并且注册过程中,要秉承着先注册的原则,必须要按照注册程序去走。商标权和专利权不同的作用在于,专利权是促进产业的发展,而商标权责是维护消费市场中产业的秩序。专利权是指,自身发明的专利向国家专利局提出申请后,受到当局认可并审查审查合格在一定的时间内,本人对此发明享有专有的权利。而发明创造又分为了外观设计类型,发明类型和实用新型类型这三种类型。而发明和实用新型这两种类型所占的权重会更大一些,因为一旦被授予专利权后,就拥有独自占有权,任何人和任何单位未经允许,都是不得使用的,也正是因为这样,专利权才有它独特的价值所在。而产品设计类型的专利就显得更加的直白,授权后,其他人或其他生产部门未经当事人允许,是不得生产,买卖和进出口的。还有一种是著作权有教版全因,其著作权涵盖的面太广,所以在此只简单的阐述一下,都分为哪些类型,具体的详细信息,个人建议去相关部门咨询清楚,并且可以通过互联网去了解的更加的透彻明白。决定作品是否发表的发表权。有在作品上单独唯一署名的署名权。拥有单独唯一在作品上修改或者授予他人修改权利的修改权。防止作品不被篡改的保护作品完整权。有将单独唯一作品进行复印,录音,印刷等方式做成单份或多份的复制权。拥有在短时间内,将作品出租给他人或机构使用的出租权。拥有公开性的展出自己作品的展览权。拥有通过网络或者电影以及话剧,包括广播等形式传播作品的放映权和广播权。拥有将作品拍摄成视频,保存到硬盘上的摄制权。有时候因为语言不同,那么也拥有将作品翻译成其他语言的翻译权。

知识产权是智力劳动产生的成果所有权,它是依照各国法律赋予符合条件的著作者以及发明者或成果拥有者在一定期限内享有的独占权利。它有两类:一类是著作权(也称为版权、文学产权),另一类是工业产权(也称为产业产权)。

商标版权专利是什么类型

积特知识产权:商标,版权和专利有什么区别吗?  商标不同于版权,专利或地理标志。版权保护原创的艺术或文学作品;专利保护发明,而地理标志则用于识别具有一定特征的商品,这些商品具有一定的来源。 专利保护新的发明,发现和设计,而版权保护原创的原创作品,例如绘画,计算机程序,雕塑和建筑设计。商标根本不保护创造或发明。实际上,商标所有人无需任何创造性或创新性的投入就可以获取。例如,当公众自发地将“可口可乐”简称为“可口可乐”时,新术语成为产品的来源标识,因此自动成为商标。

您好!商标是商品的生产者、经营者在其生产、制造、加工、拣选或者经销的商品上或者服务的提供者在其提供的服务上采用的,用于区别商品或服务来源的,包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述要素的组合,具有显著特征的标志,是现代经济的产物。专利一般是由政府机关或者代表若干国家的区域性组织根据申请而颁发的一种文件,这种文件记载了发明创造的内容,并且在一定时期内产生这样一种法律状态,即获得专利的发明创造在一般情况下他人只有经专利权人许可才能予以实施。在我国,专利分为发明、实用新型和外观设计三种类型。版权,即著作权,是指文学、艺术、科学作品的作者对其作品享有的权利(包括财产权、人身权)。版权是知识产权的一种类型,它是由自然科学、社会科学以及文学、音乐、戏剧、绘画、雕塑、摄影、图片和电影摄影等方面的作品组成。如能提供更多信息,则可给出更为周详的法律意见。

1、商标  商标是用来区别一个经营者的品牌或服务和其他经营者的商品或服务的标记。  我国商标法规定,经商标局核准注册的商标,包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标,商标注册人享有商标专用权,受法律保护,如果是驰名商标,将会获得跨类别的商标专用权法律保护。  2、版权  版权(copyright)是用来表述创作者因其文学和艺术作品而享有的权利的一个法律用语。  版权是对计算机程序、文学著作、音乐作品、照片、游戏,电影等的复制权利的合法所有权。除非转让给另一方,版权通常被认为是属于作者的。大多数计算机程序不仅受到版权的保护,还受软件许可证的保护。版权只保护思想的表达形式,而不保护思想本身。算法、数学方法、技术或机器的设计均不在版权的保护之列。  3、专利  专利一般是由政府机关或者代表若干国家的区域性组织根据申请而颁发的一种文件,这种文件记载了发明创造的内容,并且在一定时期内产生这样一种法律状态,即获得专利的发明创造在一般情况下他人只有经专利权人许可才能予以实施。  在我国,专利分为发明、实用新型和外观设计三种类型。

注册商标专利权有哪些

商标注册根据产品和服务内容,来源,销售渠道的不同分为四十五大类第一到三十四是商品类别,三十五到四十五是服务类别

专利的申请是要持有申请专利的相关文件,直接亲自到国家知识产权局受理处或者下设的各个受理办事处进行办理,如果这些地方离自己居住地都比较远,也可以使用邮寄的方式,将办理专利申请需要的所有资料,整理好集中邮寄到国家知识产权局进行办理。根据《商标法》第二十二条,商标注册申请人应当按规定的商品分类表填报使用商标的商品类别和商品名称,提出注册申请。商标注册申请人可以通过一份申请就多个类别的商品申请注册同一商标。商标注册申请等有关文件 ,可以以书面方式或者数据电文方式提出。有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:1、未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的。2、未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的。3、销售侵犯注册商标专用权的商品的。4、伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的。5、未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的。6、故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件,帮助他人实施侵犯商标专用权行为的。7、给他人的注册商标专用权造成其他损害的。以上内容参考:百度百科——中华人民共和国商标法

1、商标注册申请 2、商标续展申请 3、商标设计申请 4、商标转让申请 5、商标变更申请 6、商标补证申请 7、商标异议申请 8、商标评审申请

1、商标  商标是用来区别一个经营者的品牌或服务和其他经营者的商品或服务的标记。  我国商标法规定,经商标局核准注册的商标,包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标,商标注册人享有商标专用权,受法律保护,如果是驰名商标,将会获得跨类别的商标专用权法律保护。  2、版权  版权(copyright)是用来表述创作者因其文学和艺术作品而享有的权利的一个法律用语。  版权是对计算机程序、文学著作、音乐作品、照片、游戏,电影等的复制权利的合法所有权。除非转让给另一方,版权通常被认为是属于作者的。大多数计算机程序不仅受到版权的保护,还受软件许可证的保护。版权只保护思想的表达形式,而不保护思想本身。算法、数学方法、技术或机器的设计均不在版权的保护之列。  3、专利  专利一般是由政府机关或者代表若干国家的区域性组织根据申请而颁发的一种文件,这种文件记载了发明创造的内容,并且在一定时期内产生这样一种法律状态,即获得专利的发明创造在一般情况下他人只有经专利权人许可才能予以实施。  在我国,专利分为发明、实用新型和外观设计三种类型。

商标专利版权

联系:1 三者都属于狭义知识产权的范畴,即都属于传统意义上的知识产权。2 三者的性质相同,即都具有权利本体的私权性和权利客体的非物质性的性质。3 都具有知识产权的独占性特征,即知识产权为权利人所独占,权利人垄断这种权利并受到严格保护,没有法律规定或者未经权利人允许,任何人不得使用权利人的知识产品。4 都具有知识产权的地域性特征,即三者的权利效力并不是无限,而要受到地域的限制,即具有严格的领土性,其效力只限于本国境内。5 都具有知识产权的时间性特征,即三者权利仅在法律规定的期限内受到保护,一旦超过有限期限,其权利就自行消失,相关知识产权即成为整个社会的共同财富。区别:1 权利属性不同。著作权具有人身权和财产权双重属性;而专利权和商标权只是一种财产权不具有人身权的属性。2 权利授予的机关不同。著作权的取得自作品创作完成时自动取得,不需要向任何机关申请登记即取得著作权;专利权由国家知识产权局授予;商标权由国家商标局授予。3 保护的条件不同。著作权法保护的作品要求具有独创性,禁止抄袭和剽窃他人作品;专利权要求授予最先申请人,对申请专利的发明创造要求具有首创性;商标权获得注册的前提条件是商标要具有识别性。4 适用领域不同。著作权法保护的作品适用的领域较广泛,主要涉及文学、艺术和科学领域。而专利权和商标权主要发生在工农业和商业领域中。5 权利保护期不同。著作权的财产权和人身权中的发表权的保护期为作者终生加上死亡后50年,期满该作品进入公有领域;专利权中发明专利的保护期是20年,实用新型和外观设计的保护期是10年,自申请之日起计算。商标权的保护期为10年,自核准注册之日起计算,期满可以续展,续展的次数不受限制。

专利、商标、版权同属于知识产权,都是一种无形智力成果的表现。版权相对于专利、商标不同之处在于,并不需要以国家行政机关的授权行为来作为有效的依据,自完成之日自然产生效力,但版权可以通过登记备案来产生初步的证明效力。商标与专利的不同在于,承载的某些商誉等价值,通常用于标示商品或服务的来源,它的时间效力可以通过十年一续的方式来延续。而专利制度的设计则通过赋予权利人一定期限的相对垄断权来换取技术的公开,因此专利和版权有点类似,仅存在有限的保护期限。

法律分析:1、权利属性不同。著作权具有人身权和财产权双重属性;而专利权和商标权只是一种财产权不具有人身权的属性。2、权利授予的机关不同。著作权的取得自作品创作完成时自动取得,不需要向任何机关申请登记即取得著作权;专利权由国家知识产权局授予;商标权由国家商标局授予。3、保护的条件不同。著作权法保护的作品要求具有独创性,禁止抄袭和剽窃他人作品;专利权要求授予最先申请人,对申请专利的发明创造要求具有首创性;商标权获得注册的前提条件是商标要具有识别性。4、适用领域不同。著作权法保护的作品适用的领域较广泛,主要涉及文学、艺术和科学领域。而专利权和商标权主要发生在工农业和商业领域中。5、权利保护期不同。著作权的财产权和人身权中的发表权的保护期为作者终生加上死亡后50年,期满该作品进入公有领域;专利权中发明专利的保护期是20年,实用新型和外观设计的保护期是10年,自申请之日起计算。商标权的保护期为10年,自核准注册之日起计算,期满可以续展,续展的次数不受限制。法律依据:《中华人民共和国专利法》 第二条 本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计,是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。《中华人民共和国商标法》 第四条 自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中,对其商品或者服务需要取得商标专用权的,应当向商标局申请商标注册。不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回。本法有关商品商标的规定,适用于服务商标。《中华人民共和国著作权法》 第二条 中国公民、法人或者非法人组织的作品,不论是否发表,依照本法享有著作权。外国人、无国籍人的作品根据其作者所属国或者经常居住地国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约享有的著作权,受本法保护。外国人、无国籍人的作品首先在中国境内出版的,依照本法享有著作权。未与中国签订协议或者共同参加国际条约的国家的作者以及无国籍人的作品首次在中国参加的国际条约的成员国出版的,或者在成员国和非成员国同时出版的,受本法保护。

专利,商标,版权

1、商标  商标是用来区别一个经营者的品牌或服务和其他经营者的商品或服务的标记。  我国商标法规定,经商标局核准注册的商标,包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标,商标注册人享有商标专用权,受法律保护,如果是驰名商标,将会获得跨类别的商标专用权法律保护。  2、版权  版权(copyright)是用来表述创作者因其文学和艺术作品而享有的权利的一个法律用语。  版权是对计算机程序、文学著作、音乐作品、照片、游戏,电影等的复制权利的合法所有权。除非转让给另一方,版权通常被认为是属于作者的。大多数计算机程序不仅受到版权的保护,还受软件许可证的保护。版权只保护思想的表达形式,而不保护思想本身。算法、数学方法、技术或机器的设计均不在版权的保护之列。  3、专利  专利一般是由政府机关或者代表若干国家的区域性组织根据申请而颁发的一种文件,这种文件记载了发明创造的内容,并且在一定时期内产生这样一种法律状态,即获得专利的发明创造在一般情况下他人只有经专利权人许可才能予以实施。  在我国,专利分为发明、实用新型和外观设计三种类型。

积特知识产权:商标,版权和专利有什么区别吗?  商标不同于版权,专利或地理标志。版权保护原创的艺术或文学作品;专利保护发明,而地理标志则用于识别具有一定特征的商品,这些商品具有一定的来源。 专利保护新的发明,发现和设计,而版权保护原创的原创作品,例如绘画,计算机程序,雕塑和建筑设计。商标根本不保护创造或发明。实际上,商标所有人无需任何创造性或创新性的投入就可以获取。例如,当公众自发地将“可口可乐”简称为“可口可乐”时,新术语成为产品的来源标识,因此自动成为商标。

法律分析:1、权利属性不同。著作权具有人身权和财产权双重属性;而专利权和商标权只是一种财产权不具有人身权的属性。2、权利授予的机关不同。著作权的取得自作品创作完成时自动取得,不需要向任何机关申请登记即取得著作权;专利权由国家知识产权局授予;商标权由国家商标局授予。3、保护的条件不同。著作权法保护的作品要求具有独创性,禁止抄袭和剽窃他人作品;专利权要求授予最先申请人,对申请专利的发明创造要求具有首创性;商标权获得注册的前提条件是商标要具有识别性。4、适用领域不同。著作权法保护的作品适用的领域较广泛,主要涉及文学、艺术和科学领域。而专利权和商标权主要发生在工农业和商业领域中。5、权利保护期不同。著作权的财产权和人身权中的发表权的保护期为作者终生加上死亡后50年,期满该作品进入公有领域;专利权中发明专利的保护期是20年,实用新型和外观设计的保护期是10年,自申请之日起计算。商标权的保护期为10年,自核准注册之日起计算,期满可以续展,续展的次数不受限制。法律依据:《中华人民共和国专利法》 第二条 本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计,是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。《中华人民共和国商标法》 第四条 自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中,对其商品或者服务需要取得商标专用权的,应当向商标局申请商标注册。不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回。本法有关商品商标的规定,适用于服务商标。《中华人民共和国著作权法》 第二条 中国公民、法人或者非法人组织的作品,不论是否发表,依照本法享有著作权。外国人、无国籍人的作品根据其作者所属国或者经常居住地国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约享有的著作权,受本法保护。外国人、无国籍人的作品首先在中国境内出版的,依照本法享有著作权。未与中国签订协议或者共同参加国际条约的国家的作者以及无国籍人的作品首次在中国参加的国际条约的成员国出版的,或者在成员国和非成员国同时出版的,受本法保护。

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